Когда вы запускаете новый продукт, крайне важно учесть все аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью. Для начинающих бизнесменов это настоящее минное поле – здесь огромное количество неочевидных нюансов и деталей, из-за которых легко можно потерять много денег или даже вовсе лишиться бизнеса.
Предлагаем вам чек-лист, в котором разобраны базовые принципы интеллектуального права, с которым вы можете столкнуться на разных этапах при запуске нового продукта.
Прежде чем создавать продукт, продумайте хотя бы примерно, какие объекты интеллектуальной собственности он будет включать.
Существует множество видов объектов интеллектуальной собственности, но многие из них, например селекционные достижения или топологии интегральных микросхем наверняка вам не понадобятся. Рассмотрим лишь те, с которыми вы скорее всего столкнетесь.
Объекты авторских прав – любые произведения науки, литературы и искусства. Список открытый – к примеру, если вы придумаете объект, который никогда раньше не существовал и для него даже нет названия в языке, у вас все равно будут авторские права на него.
Также авторское право охраняет программы для ЭВМ (любые программы, приложения, системы и т.д.) и базы данных в части творческой систематизации. Что интересно, авторским правом программы охраняются как литературные произведения, то есть их текстовый код.
Объекты смежных прав – исполнения произведений, фонограммы, базы данных в части их содержания, сообщение радио- или телепередач и т.д. Они защищают творческие усилия и технический вклад в создание, запись или передачу произведений, но не касаются самих произведений.
Например, когда певец исполняет песню, написанную другим автором, его исполнение защищается смежными правами. Аналогично права на записанную фонограмму принадлежат продюсеру записи.
Объекты патентных прав – все, что относится к технической сфере и дизайну. Здесь есть три объекта:
Товарный знак – обозначение, индивидуализирующее товары и услуги. Товарный знак может быть абсолютно разным, чаще всего это картинка, слово, слоган, этикетка. Но можно сделать и более необычный товарный знак – например форму игрушки, объемную упаковку или даже короткий видеоролик, как у Pixar или Warner Brothers в начале фильма. А иногда звуки и запахи.
Ноу-хау (секрет производства) – это любые сведения о продукте в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности, которые неизвестны другим. К примеру, пропорции ингридиентов в рецепта соуса или коммерческие условия сделок.
Важно еще до начала разработки продукта продумать пайплайн охраны вашей интеллектуальной собственности.
К примеру, вы решили запустить подкаст. Текст, который вы написали – это литературное произведение (объект авторского права), его чтение – исполнение (объект смежного права).
Обложка-картинка подкаста – произведение (объект авторского права), как и музыка, которая может быть использована. Запись подкаста – фонограмма (объект смежного права). А конечный результат, то есть сам подкаст – сложный объект, состоящий из нескольких объектов интеллектуальной собственности.
Можно пофантазировать дальше. Вы решили создать приложение для вашего подкаста – программа для ЭВМ (объект авторского права) с уникальным дизайном. Его внешний вид можно охранять как произведение, а можно еще и зарегистрировать как промышленный образец.
Это очень важный этап, от которого зависит, сможете ли вы свободно использовать свой продукт. Он касается объектов, созданных по вашему заказу или вашими работниками.
Так, если вы заказываете создание продукта у третьих лиц, то лучше все условия фиксировать письменно. При этом лучше «на берегу» указать, кому будут принадлежать права на конечный результат – по договору авторского заказа по общему правилу права на полученный результат принадлежат автору, то есть исполнителю.
Если вы никак не обговаривали этот момент с исполнителем, то можно заключить договор об отчуждении прав на объект в вашу пользу уже после. Но это сопряжено с рисками недопонимания.
Например, если вы заказали дизайнеру разработку логотипа бренда, и в договоре не указали кому принадлежит конечный результат, то дизайнер по умолчанию станет правообладателем, и потом он сможет требовать у вас деньги за использование его интеллектуальной собственности.
Еще важно обратить внимание на объекты, созданные работниками. Права на такие объекты принадлежат работодателю только если их создание входит в трудовые обязанности работника или были созданы по заданию работодателя в рамках трудовой деятельности – это должно быть прописано в трудовом договоре или допсоглашении.
Важно помнить, что даже если сотрудник использует ресурсы работодателя, созданные им объекты не принадлежат работодателю по умолчанию. Например, если ваш веб-дизайнер разработал на личном ноутбуке дизайн сайта, который вы просили, то права на него принадлежат вам. Но если он же в рабочее время написал на рабочем ноутбуке романтический бестселлер, вы никак не сможете претендовать на эту книгу.
Еще один вариант – создание сложного объекта, такого как фильм, подкаст или видеоигра. Здесь необходимо заключать договоры со всеми авторами с указанием об отчуждении права в вашу пользу.
Это особенно важно, если дело касается объектов, которые не создавались специально под ваш проект. Например, если вы хотите использовать в видеоигре музыку, которая уже создана, вам нужно заключить с ее автором лицензионный договор.
Какие-то объекты интеллектуальной собственности необходимо зарегистрировать, чтобы распространить на них соответствующую защиту, другие нет. При этом сама по себе процедура регистрации необязательная – никто не обязывает вас ничего регистрировать и защищать.
Но если вы не защитите свои права, то любой на рынке может начать копировать ваш бренд или уникальное изобретение. Или даже зарегистрировать ваше изобретение или бренд на себя, и выставить вас же нарушителем.
В таких ситуациях вы можете отстоять свои права в суде, но это долго и дорого, и далеко не факт, что вы победите, даже если правы.
Также с помощью регистрации товарного знака и объектов патентных прав вы можете обезопасить себя от случайного нарушения чужих прав.
Авторские права возникают по факту создания объекта и какие-то дополнительные действия по закону делать необязательно. Вы написали код, книгу или нарисовали 3D-модель для игры – и авторское право у вас появляется сразу. В случае споров главное убедительно его доказать.
По общему правилу срок действия авторского права составляет всю жизнь автора и 70 лет после его смерти. Далее произведение переходит в общественное достояние. Это значит, что оно может быть свободно использовано любым лицом. Но это не касается экспонатов музеев – чтобы использовать их, нужно получить разрешение у музея, который может попросить с вас плату.
Тем не менее, иногда авторские права полезно зарегистрировать, чтобы не столкнуться с проблемами.
Существует много различных способов дополнительной фиксации авторских прав. К примеру, вы можете отправить себе электронное письмо с вложением вашего произведения – дата и число отправки зафиксируют факт его создания и могут стать доказательством в суде. Также существует необязательная процедура депонирования – документального «закрепления» ваших прав.
А еще законодательно предусмотрена регистрация баз данных и программ для ЭВМ в Роспатенте. Сама процедура сводится к проверке документов и внесении объекта в специальный государственный реестр.
Регистрация – тоже по желанию. Но если вы хотите получить на ваш софт налоговые льготы и господдержку, вам обязательно нужно зарегистрировать программу для ЭВМ в Роспатенте, а потом в Минцифры в Реестре отечественного ПО.
Кстати, тут есть лазейка – на некоторые программы для ЭВМ можно получить патент, представив его как алгоритм или способ достижения технического решения. Тот же Яндекс так делает.
Как и авторские права, они не подлежат регистрации и возникают с момента создания объекта. Срок действия смежных прав по общему правилу составляет 50 лет, а для исполнений – вся жизнь автора, но не менее 50 лет.
Объекты патентных прав обязательно регистрируются в Роспатенте. При этом сама процедура включает в себя и тщательную экспертизу сути объекта. Заявки подлежат публикации – то есть даже если вам откажут в регистрации, любой сможет увидеть ваше изобретение. Поэтому здесь стоит быть осторожным.
Срок охраны изобретения – 20 лет (может быть увеличен до 25 лет для определенных объектов), полезной модели – 10 лет, а промышленного образца – пять лет (с возможностью продления, но суммарно охрана должна составлять не более 25 лет). Срок начинает отсчитываться с момента подачи заявки. После окончания срока они переходят в общественное достояние.
Патентуемый объект должен соответствовать определенным требованиям. Изобретение – 1) быть новым по всему миру, 2) иметь изобретательский уровень (быть неочевидным, включать творчество) и 3) быть промышленно применимым (реализуемым на практике).
Требований к полезной модели меньше на одно – она должна быть новой и промышленно применимой.
Это критерии довольно сложные, объясним их наглядно. Зажигалка с фонариком, перочинным ножиком и свистком может быть полезной моделью (если, конечно, до вас это никто не придумал). Но изобретением она быть не может, поскольку содержит совокупность очевидных решений и не имеет изобретательского уровня.
А вот если вы изобретаете принципиально новую систему зажигалки, которая, к примеру, работает на темной материи – вы сможете запатентовать ее без всяких свистков и ножиков.
Процедура получения патента на изобретение и полезную модель является сложной и долгой. Каждая заявка после формальной проверки попадает эксперту в соответствующей области, который разбирает суть объекта. У экспертов могут возникнуть вопросы – нужно уметь правильно на них ответить. Поэтому проще сразу обратиться к патентным специалистам, которые знают все тонкости процедуры и могут грамотно вести взаимодействие с Роспатентом.
Немного проще обстоят дела с промышленным образцом, потому что тут проверяется исключительно дизайн изделия. Он должен быть новым и оригинальным.
Очень важно не публиковать подробные сведения о вашем новом продукте нигде до подачи патентной заявки, потому что это может обернуться против вас.
Так, если вы указали в каталоге новый продукт, который собираетесь регистрировать в Роспатенте, то у вас есть только шесть (для изобретений и полезных моделей) или 12 месяцев (для промышленных образцов) на подачу заявки. Иначе вашу публикацию потом могут использовать как доказательство отсутствия новизны в вашем же продукте, как бы это странно не звучало.
Ноу-хау или секрет производства является конфиденциальной информацией и регистрации не подлежит. При этом в законе указано, что обладателем ноу-хау должны приниматься разумные меры для соблюдения его конфиденциальности. Так, можно ввести режим коммерческой тайны, учет лиц, которые имеет право доступа к этой информации, порядок ее использования, подписывать с сотрудниками NDA и так далее.
Заметим, что секретом производства могут быть потенциальные изобретения и полезные модели. Этот способ охраны может быть даже лучше, чем патентование как таковое, если вы не хотите раскрывать никакие сведения о них, или есть опасность, что ему откажут в патентовании.
Ноу-хау охраняется в течение всего времени, пока оно неизвестно третьим лицам – и это еще один аргумент в пользу того, чтобы использовать его для защиты изобретений вместо патентов.
Его тоже нужно регистрировать в Роспатенте.
Товарный знак регистрируется в отношении товаров и/или услуг. Они сгруппированы по тематикам в классы в МКТУ – международной классификация товаров и услуг. Всего их 45. Например в 09 классе МКТУ содержатся компьютеры и программы, а в 42 классе МКТУ – консультации в области дизайна веб-сайтов. Имеет смысл регистрировать товарный знак только в отношении того, чем вы реально занимаетесь.
Часто предприниматели пытаются зарегистрировать обозначение в отношении целого класса МКТУ, включая те виды деятельности, которыми они не занимаются и не планируют заниматься. Но если вы не используете товарный знак к определенным товарам или целым классам, его могут аннулировать в их отношении.
Например, вы занимаетесь созданием программного обеспечения под брендом «Ромашка», но зарегистрировали его для всего 09 класса МКТУ. А в том же 09 классе МКТУ есть еще и оптические изделия. Тут появляется бренд очков под названием «Ромашка», который тоже хочет его зарегистрировать, но теперь ваш знак будет препятствием.
И если вы не используете свой знак для производства очков три года с момента регистрации, то компания по производству очков может подать на вас в суд и аннулировать охрану вашего товарного знака для этих товаров. А потом вы еще будете оплачивать их расходы на судебные тяжбы.
К товарному знаку закон предъявляет требования. Их достаточно много, например:
Срок действия охраны товарного знака – 10 лет с момента подачи заявки, но продлевать его можно сколько угодно раз.
Вы всё зарегистрировали и со спокойной душой запустили продукт. Но полностью расслабляться не стоит. Теперь вам необходимо отслеживать рынок, чтобы выявлять нарушителей ваших прав.
Для этого можно периодически посматривать на действия ваших конкурентов, исследовать соцсети, мониторить базы и реестры, а также новостные тематические каналы. Весь этот процесс тоже можно делегировать юридическим компаниям.
Для начала нужно определить, что вообще входит в ваши права. Как у правообладателя у вас есть исключительное право, которое дает вам возможность свободно использовать продукт, распоряжаться правами на него (например, «продать» право на объект), а также запрещать другим его использовать. Правообладателем может являться как физическое, так и юридическое лицо.
Если вы являетесь автором, то у вас есть и личные неимущественные права (права на имя, на неприкосновенность произведения и другие). Эти права неотчуждаемы, то есть их нельзя продать, передать, отказаться от них. Соответственно, автором может быть только физическое лицо, так как только человек может создать что-то творческим трудом, а ООО или НКО не может.
Автор не обязательно является правообладателем, как например в случае служебных произведений. К примеру, автором патента может быть инженер, а правообладателем – его компания.
Итак, вы узнали, что кто-то нарушает ваше исключительное право. Например, увидели, что компания использует ваш товарный знак в той же области деятельности.
Ответственность за это может быть в рамках гражданского, административного и даже уголовного законодательства. Ниже мы рассмотрим гражданскую ответственность, потому что только в ее рамках компенсация за нарушения достанется вам, а не пойдет в пользу государства как штраф.
Для начала нужно отправить досудебную претензию нарушителю, с ярким описанием того, что вы планируете с ним сделать (конечно с юридической точки зрения).
Иногда уже на этом этапе получается урегулировать конфликт без обращения в суд.
Если нет, то тогда вы имеете право обратиться в суд.
В качестве возмещения вреда вы можете потребовать у нарушителя возместить убытки или выплатить компенсацию (не применяется в отношении ноу-хау). Компенсация может быть нескольких видов: в размере от 10 000 до 5 млн рублей, в виде двойной стоимости контрафактной продукции или права использования объекта. Контрафакт – это товары, произведенные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.
Под убытками подразумеваются расходы из-за нарушения и/или то, что вы не получили (упущенная выгода).
Конкретный размер убытков вы обязаны доказать – например, ваш бывший директор начал работать на конкурента и раскрыл ваш секрет-производства мониторов. Вы можете потребовать в суде взыскать разницу от объема продажи мониторов между периодом вашего монопольного обладания ноу-хау и периода его использования конкурентом. Эту конкретную денежную разницу вы должны доказать.
Компенсация же взыскивается просто за сам факт нарушения даже без реальных убытков. Но ее размер зависит от характера нарушения.
Что касается личных неимущественных прав, то от нарушителя можно потребовать в том числе:
Сообщает Оnlinepatent.ru
Фото: freepik.com, автор creativeart